Элементы договора и содержание

Элементы договора и содержание

23. ЭЛЕМЕНТЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА МЕНЫ

Предметом договора мены могут быть оборотоспособные товары, свободные от обременения, а также имущественные права (п. 2 ст. 557 ГК). Предмет договора является единственным существенным условием договора. Обмениваемые товары предполагаются равноценными (п. 1 ст. 568 ГК), а в случае разницы в их цене производится доплата стороной, представившей товар более низкой стоимости (п. 2 ст. 568 ГК).

В качестве цены за получаемый товар выступает стоимость передаваемого товара.

Стороны договора не имеют специального названия, но их особенность состоит в том, что каждая сторона одновременно является и продавцом, и покупателем. Состав участников сторон несколько ограничен: не может быть участником этого договора государство. В роли сторон могут выступать лишь юридические лица и граждане, причем последние должны обладать гражданской дееспособностью, а все участники должны иметь имущество на вещном праве.

Срок договора определяется сторонами. Предполагается, что передача товара должна осуществляться одновременно, но закон не исключает возможность передачи товара по этому договору в разное время. В том случае, когда товар передается сторонами одновременно, право собственности на него возникает с момента такой передачи. В том же случае, когда товар передается в разное время, право собственности у сторон возникает только после передачи товаров обеими сторонами (ст. 570 ГК). Последнее положение является новым в гражданском праве. К договорам, по которым передаются товары в разное время, применяются правила о встречном исполнении обязательств (ст. 328, 569 ГК).

Форма договора может быть устной лишь в двух случаях: а) в договорах между гражданами на сумму не менее десяти минимальных размеров оплаты труда; б) между всеми субъектами, если договор исполняется при его заключении. Во всех остальных случаях договор должен быть совершен в письменной форме (ст. 152–162 ГК).

Порядок заключения договора аналогичен порядку заключения договора купли-продажи.

Особенности содержания договора:

• права и обязанности сторон одинаковы, причем обязанности одной стороны соответствуют правам другой стороны;

• основными обязанностями сторон являются передача товара в собственность другой и несение расходов по передаче и принятию товаров. Расходы несет обязанная сторона (п. 1 ст. 568 ГК).

Элементы договора и содержание

13. ЭЛЕМЕНТЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА КОНТРАКТАЦИИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны – продавец (производитель продукции) и заготовитель (контрактант). Продавцом может быть только предприниматель (коллективный или индивидуальный), производящий сельхозпродукцию, а заготовителем – предприниматель (напр., торговая организация, завод) или гос. орган. Субъектный состав данного договора является основанием для отнесения этого договора в науке гражданского права к разряду торговых (хозяйственных) договоров.

Предметом договора могут быть непереработанная продукция (зерно); переработанная продукция (масло); сырье (молоко), т. е. продукция, произведенная в сельхозотрасли (растениеводстве, животноводстве, звероводстве) методами агро– или зоотехники. Она определяется родовыми признаками и имеет две особенности: 1) зависимость ее производства от природных факторов (погоды, нашествия вредителей, инфекционных заболеваний, эпидемий у животных); 2) в момент заключения договора она еще не существует, это продукция, которую необходимо произвести.

Цель закупок: 1) последующая переработка или продажа продукции; 2) помещение закупленной продукции на хранение в гос. фонд (ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для гос. нужд»).

Цена договора определяется по правилам договора купли-продажи. Условие о цене не относится к числу существенных условий договора. Срок договора относится к числу существенных условий договора. Форма договора должна быть только письменной.

Порядок заключения договора и разрешения разногласий аналогичен договору поставки.

Обязанности продавца – произвести продукцию и передать заготовителю в согласованном количестве и ассортименте, предусмотренном договором (ассортимент является существенным условием договора).

Обязанности заготовителя: принять сельхозпродукцию по месту ее нахождения и обеспечить вывоз; принять сельхозпродукцию в месте нахождения заготовителя, если это предусмотрено договором и продукция соответствует условиям договора и представлена в срок, обусловленный договором; оплатить приобретаемую продукцию полностью либо частично (но с последующей доплатой); возвращать производителю по его требованию отходы от переработки сельхозпродукции по цене, обусловленной договором.

Особенности ответственности сторон: 1) производитель и заготовитель – гос. орган, не исполнившие договор совсем либо исполнившие его ненадлежащим образом, освобождаются от гражданско-правовой ответственности, если докажут свою невиновность; 2) заготовитель-предприниматель отвечает и при отсутствии вины, его освобождает от гражданско-правовой ответственности лишь наличие непреодолимой силы в процессе исполнения договора.

Элементы договора купли-продажи: понятие и описание

Одной из самых популярных форм договорных отношений является договор купли-продажи. Он представляет собой соглашение о передаче товара одной стороной в собственность другой. При этом второй стороной за него оплачивается определенная стоимость.

Понятие элементов

Основными характеристиками такого соглашения являются элементы договора купли-продажи. К ним относятся:

Все эти параметрами определяются типом соглашения. Так, например, стороны как элементы договора купли-продажи недвижимости – это продавец и покупатель квартиры, дома, дачи или другого недвижимого имущества.

Характеристика элементов договора

Чтобы грамотно составлять и использовать договор купли-продажи, основные элементы договорного обязательства следует изучить более подробно.

В качестве субъектов могут выступать физические и юридические лица, а также государство. При этом в некоторых случаях участие каких-либо субъектов в договорных отношениях может определяться их правоспособностью, а также дееспособностью.

Понятие, элементы и содержание договора купли-продажи во многом определяются его предметом. В качестве него может выступать любое имущество, которое не было изъято из гражданского оборота либо права на него. При этом предметом не могут быть обязанности и нематериальные блага.

Цена в соглашении о купле-продаже представляет собой договорную величину. Она может устанавливаться как в рублях РФ, так и в иностранной валюте. Но не стоит забывать, что в России платеж по закону должен производиться только в национальной валюте. На определенные группы товаров цена может устанавливаться государственными органами. Она выступает одним из основных элементов договора купли-продажи только в двух ситуациях:

  • при реализации в рассрочку;
  • в случае продажи недвижимости.

Если цены в договоре нет, сумма договора считается равной стоимости аналогичных товаров.

Рассматривая срок в рамках изучения договора купли-продажи, понятия и элементов его, можно отметить, что значение этой категории неоднозначно и зависит от типа соглашения. Так, при приобретении товаров с рассрочкой оплаты, он играет огромную роль. В большинстве других случаев срок значения не имеет. Этот показатель в рамках договора может быть установлен несколькими способами:

  • конкретной датой;
  • периодом времени;
  • наступлением события;
  • моментом востребования.

Если в рамках соглашения срок не будет оговорен, считается, что товар должен быть передан в течение разумного количества дней.

Еще одним из основных элементов договорного обязательства по купле-продаже выступает форма соглашения. Чаще всего она бывает устной. Но в законе оговорены ситуации, при которых возникает обязательство составлять договора в письменной форме. К ним относятся:

  • купля-продажа недвижимости (в этом случае договор должен обязательно пройти государственную регистрацию);
  • внешняя торговля;
  • сделки, в которых участвуют юридические лица;
  • если сделка совершается между физическими лицами с отсрочкой, а ее сумма превышает 10 МРОТ.

Порядок заключения договоров регулируется законодательно в Гражданском кодексе.

Элементы договора купли-продажи предприятия

В случае заключения договоров купли-продажи уникального имущества элементы соглашения могут меняться. Так, предприятие в целом в российском законодательстве признано недвижимостью. Между тем, предметом договора в случае его приобретения является имущественный комплекс в совокупности с товарным знаком и прочими средствами индивидуализации.

Основные особенности при сделках с предприятием в договорах купли-продажи – понятие, элементы и содержание такого соглашения. Крайне важными в них является не только стоимость, но и состав приобретаемого имущества. Поэтому к договору в обязательном порядке прилагаются:

  • документы, подтверждающие проведение инвентаризации;
  • бухгалтерские документы;
  • заключение об аудиторской проверке;
  • состав долговых обязательств.

Для договора купли-продажи элементы и содержание не имеют никакого смысла, если он не вступит в законную силу. Соглашение при сделках с предприятиями считается заключенным только в случае государственной регистрации. Переход прав же происходит в день подписания акта приема-передачи. С этого времени любые риски, связанные с ущербом, наносимым имуществу, переходят покупателю. Если при передаче предприятия по акту будет обнаружена недостача имущества, покупатель может требовать уменьшения стоимости покупки.

При сделках с предприятиями продавец обязан подготовить передаточный акт, а также имущество к передаче, известить кредиторов о переходе права собственности на предприятие третьим лицам. Если он этого не сделает, то в соответствии с положениями гражданского кодекса будет нести солидарную ответственность с покупателем.

Таким образом, элементы и содержание договора купли-продажи представляют собой важные составные части такого соглашения. При составлении договора следует учитывать действующие нормы законодательства, а также правила делового этикета. Важно оговорить в тексте соглашения все существенные условия. Это поможет избежать проблем в будущем.

Элементы договора

Элементы договора – это структурные составляющие договора, отражающие его сущность и правовую природу. К элементам любого договора относятся: стороны договора, предмет, форма, срок, цена, содержание договора и существенные условия договора.

Сторонами договора являются любые субъекты гражданского права (граждане, юридические лица, публично-правовые образования), обладающие право- и дееспособностью, за исключениями, предусмотренными законодательством (например, субъектами договора поставки могут быть только предприниматели).

Предмет договора – это те материальные и нематериальные блага, подлежащие перемещению в соответствии с договором, а также работы и услуги. Предмет всегда является существенным условием договора.

Форма договора определяется в соответствии с общими правилами о сделках (ст.ст. 158-165 ГК), если законом не установлена определённая форма для определённого вида договора (к примеру, договор доверительного управления имуществом всегда заключается в письменной форме). При этом также следует учесть специальные правила п. 2 ст. 434, в соответствии с которыми договор в письменной форме может быть заключён путём составления одного документа, подписанного сторонами, а также путём обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Для этой цели может быть использована электронная цифровая подпись (федеральный закон «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 г.) – это криптографическое преобразование информации с использованием закрытого ключа, позволяющего идентифицировать лицо (владельца сертификата ключа). Кроме того, письменная форма договора считается соблюдённой, если на отправленную оферту поступил акцепт в форме конклюдентных действий (п. 3 ст. 434 и п. 3 ст. 438 ГК).

Наличие срокав договоре зависит от вида договора (срочный или бессрочный), а также от условий договора. Однако, в ряде случаев, предусмотренных законом, срок является существенным условием договора и должен быть обязательно согласован сторонами (поставка, строительный подряд и др.). Если срок в договоре не согласован и законом этого не требуется, то для определения срока исполнения обязательства применяются правила ст. 314 ГК.

Цена в договоре также зависит от вида договора (возмездный или безвозмездный), за исключением случаев, когда цена выступает существенным условием договора (розничная купля-продажа, продажа недвижимости и др.). В некоторых случаях цены в договоре устанавливаются государством (ж/д перевозка пассажиров). Если договор является возмездным, но цена в договоре не является существенным условием договора и не согласована сторонами, то применяются правила п. 3 ст. 424 ГК: исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы, услуги. В частности, подобным правилом можно руководствоваться в случае отсутствия цены в договоре купли-продажи, аренды и др.

Под содержанием договора как правоотношения понимаются права и обязанности сторон, которые зависят от вида и сущности отдельного договора, и, как правило, определяются законом.

Под содержание договора как сделки понимается совокупность условий, на которых он заключается.

Среди договорных условий выделяют следующие виды условий:

1) существенные условия – это необходимые и достаточные для заключения договора условия, при отсутствии которых договор считается незаключенным. К таким условиям относятся: а) условие о предмете (п. 1 ст. 432 ГК); б) условия названные в законе как существенные (например, цена в договоре купли-продажи недвижимости); в) условия, вытекающие из сути обязательства (например, место исполнения обязательства в договора строительного подряда); 4) условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Последняя категория существенных условий вызывает наибольшие споры в теории и судебной практике. Возникает вопрос, какие условия могут быть заявлены как существенные и все ли они влекут недействительность договора при отсутствии соглашения по ним. По мнению Е.А. Суханова, любое заявленное стороной как существенное условие, должно быть признано таковым. В.В.Витрянский придерживается много мнения, отмечая, что судебная практика относит далеко не все условия договора, по которым возникают разногласия сторон, к существенным. Для этого необходимо, чтобы в отношении этого условия одной из сторон было прямо заявлено о необходимости достижения соглашения под угрозой отказа от заключения договора. Таким образом, существенные условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение, имеют юридическое значение лишь на стадии заключения договора, которое полностью утрачивается с момента, когда договор считается заключенным.

2) обычные условия – это условия, предусмотренные для отдельных видов договоров нормативными актами, которые не согласовываются сторонами в договоре и вступают в силу автоматически при заключении договора (к числу таких условий, к примеру, относятся условие о порядке определения цены в возмездном договоре п. 3 ст. 424 ГК).

3) случайные условия – это условия, которые изменяют или дополняют обычные условия. Они включаются в договор по усмотрению сторон (при их отсутствии будут действовать обычные условия) и приобретают юридическую силу только с момента включения их в договор. К числу таких условий можно отнести условие о цене, которая согласована сторонами в договоре (в данном случае это случайное условие изменяет норму ст. 424 ГК, которая для возмездных договоров является обычным условием).

Дата добавления: 2014-11-13 ; просмотров: 1088 ; Нарушение авторских прав

38. Содержание договора

Содержание — 3 группы элементов: существенные (без которых договора нет, пример — предмет договора), естественные (элементы, которые можно исключить по соглашению сторон, если этого не происходит, они включаются автоматически в договор), случайные (элементы, появляющиеся в договоре только по соглашению сторон).

В договое есть условие, а есть срок. условие — оговорка, согласно которой, юридическая сила зависит от наступления (вероятного) определенного будущего события. В этом случае условие положительное, если речь идет о ненаступлении — отрицательное. Еще деление на отменительные (если от будущего события зависит прекращение юридической силы) и отлагательные (если от момент наступления юридической силы, момент заключения зависит от будущего события). Условие — не любое будущее событие, оно должно отвечать ряду критериев: законность, соответствие принципам морали и нравственности, физическая и юридическая возможность события. По этому поводу есть правило о недействительности согласия, когда в содержание договора включено невыполнимое условие (некий прообраз современной категории незаконное условие): «11. Стипуляция не имеет никакого значения и в том случае, когда в обязательство введено невыполнимое условие. Условие считается невыполнимым, когда оно содержит в себе случай, осуществление которого не в силах людей, если так, например, скажут: если коснусь пальцем неба, то обещаешь дать?» Плюс, событие считается условием, если не известно, наступит оно или нет.

срок — он может быть определен календарной датой, указанием на период времени или определенное событие, если оносоответствует критериям условия (см чуть выше), но необходима 100 % вероятность, что событие произойдет, наступит. Сроки бывают начальные и конечные, в зависимости от того, влияют они на начало или прекращение обязательств.

Целевое назначение используется только в безвозмездных договорах (дарение — пример) — возложение на лицо, получающее выгоду от договора, обязанность совершить определенные действия в пользу неопределенного круга лиц. Нарушение этого условия анулировало договор дарения, в других случаях — иск о выполнении обязанностей.

Элементы договора

Содержание договора

Толкование договора

В старом цивильном праве гос­подствовал культ слова: и законы, и договоры толковались по их буквальному тексту. Несоответствие между внешним выра­жением договора и тем, что сторона имела в виду, во внимание не принималось. Предпочтение отдавалось форме, но не мыслям, в ней выраженным, что отражено в словах знамени­того юриста старой школы Квинта Муция Сцеволы: «Иногда больше значит написанный текст, чем намерение сторон»[114][14]. Соответственно, договоры этого периода получи­ли наименование negotia stricti juris — договоры строгого права.

Со временем приоритет слова в толковании договоров (и норм права) вошел в противоречие с потребностями товаро­оборота. В римской юриспруденции обозначается тенденция, предпочитающая в толковании намерение, волю сторон, о чем свидетельствует Цицерон: «Мальчики у учителей упражняются на том, что одни учатся защищать написанный текст, а другие — справедливость». Основой в осмыслении нового научного направления была греческая культура. Римские юристы опирались в своих выводах на соответствующие идеи великих греков. «Учение и исследование следует вести не на основании имен и слов, но гораздо более на основании существа», — писал Платон. Ближе к потребностям римской юридической практики выражался Аристотель: «Нужно обращать внимание не на слова, а на намерение». Понятны истоки аналогичных положений римских юристов: «Знание законов не в том состоит, чтобы соблюдать их слова, а силу и значение» (Цельз); «В договоре купли-продажи нужно больше обращать внимание на то, что имелось в виду, чем на то, что было сказано» (Помпоний).

Таким образом, восторжествовала точка зрения, утверж­давшая в толковании договора превалирующее значение наме­рения сторон. При рассмотрении споров, возникших из до­говоров, принимались во внимание различные ситуации, не вытекавшие непосредственно из их буквального содержания, например, учитывалась недобросовестность стороны. Как го­ворили римские юристы, договоры толковались по доброй вере (доброй совести). Соответственно договоры, допускавшие такое толкование, именовались договорами доброй веры — negotia bonae fidei. На основе принципа доброй веры сформи­ровались новые типы договоров — консенсуальные и реаль­ные.

Всякий договор состоит из трех непременных частей:

n соглашения сторон,

n основа­ния (causa).

Это — существенныечасти договора, без которых нет и самого договора.

1. Соглашение— добровольно изъявленная воля двух или более сторон об одном и том же. Правовое значение имеет воля, выраженная вовне. Формы выражения воли различны: слово, письмо, жест и даже молчание. Некоторые сделки (договоры) заключались с соблюдением установ­ленной формы: для их действительности требовался оп­ределенный способ изъявления воли (например, завещание, манципация, стипуляция). В других случаях выражение воли не связано с какой-либо формой: достаточно действия, из которого можно сделать вывод о выражении воли (так называемые конклюдентные действия). Например, заимо­давец возвращает расписку заемщику, прощая ему долг (если из ситуации не следует иного). Таким образом, со­глашения могут быть формальные и неформальные. Как правило, одно соглашение не создает обязательства. Даже тогда, когда соглашение не требует формы, оно юридически значимо, если относилось к числу признанных правом неформальных соглашений.

При формировании соглашения не исключено, что воля, выраженная стороной вовне, не соответствует её внутреннему намерению. Как отмечалось в предыдущем подразделе, старое квиритское право игнорировало подлинную волю сторон и да­же не рассматривало возможное несовпадение воли и ее выра­жения, придерживаясь буквы договора. Один из первоначаль­ных выводов нового направления толкования — непризнание юридической силы соглашения при расхождении воли и ее выражения: «Кто говорит одно, а хочет другого, тот не гово­рит того, что означают его слова, потому что он этого не хочет, но и не говорит того, что хочет, потому что он не те слова говорит»[115][15]. Затем последовал вывод о приори­тете подлинной воли (если ее можно установить) по сравнению с внешним ее выражением.

Толкование договора в соответствии с подлинной (но не­правильно выраженной) волей стороны может причинить не­заслуженный ущерб другой стороне, которой это несовпадение не было известно. Такая ситуация возникает при заблуждении (error), которое ведет к ничтожностисделки, если заблуждение существенно.Данный признак налицо, если заблуждение (ошибка) относится:

n к характеру договора (например, продажа воспринимается как дарение);

n к стороне, но лишь в том случае, если имеет значение ее личность (например, в до­говоре купли-продажи в рассрочку);

n к предмету договора (когда, например, свойства вещи оказываются иными в такой степени, что приходится признать ее относящейся в другой категории).

Как правило, лицо, заключающее сделку, руководствуется определенными соображениями, которые приводят его к соот­ветствующему решению. Эти соображения именуются мотива­ми сделки. Мотивы имеют правовое значение лишь в том случае, если они включены в содержание сделки.

В соглашении воля сторон должна быть выражена, разуме­ется, свободно, вне постороннего воздействия. Тем не менее, не исключено, что изъявленная стороной воля была вынуждена обманом (dolus) или угрозой (metus), которые также относятся к мотивам договора, но возникающим под посторонним вли­янием.

Dolus имел в римском праве несколько значений. В данном случае этот термин употребляется в обозначенном смысле так, как определил его Лабеон: «Dolus есть всякая хитрость, обман, уловка для того, чтобы обойти, обмануть, уловить другого»[116][16]. Dolus в указанном отношении интер­претировался как такое поведение, когда для побуждения стороны изъявить волю, направленную на сделку, делается одно, а в намерение входит другое. Соглашение, достигнутое под влиянием обмана, если его жертвой был кредитор, могло быть лишено юридической силы посредством actio doli, выведенного претором Аквилием Галлом в 66 г. до н. э. Actio doli был субсидиарным, т. е. он действовал лишь в тех случаях, когда потерпевший не получал иска, вытекающего из самого договора. Если же обман исходил от кредитора и он же предъявлял иск, должник имел exeptio doli против требования кредитора.

К концу республиканского периода понятие угрозы (metus) как грубого физического насилия сменилось более утонченным, включающим в себя психичес­кий аспект, как «душевный трепет из-за страха перед настоя­щей или будущей опасностью» (Марк Аврелий: «Ты дума­ешь, что насилие имеет место только тогда, когда калечат людей?»). Лабеон говорит, что metus — это страх перед большим злом, повторяя Аристотеля, который в Никомаховой Этике рассматривает вопрос о том, являются ли действия, совершенные из страха перед большим злом, недобровольными или все-таки доброволь­ными. Из соответствующей мысли Аристотеля исходил, решая этот вопрос, Цельз, а через сто лет — Павел: «Если, вынужденный угрозой, я принял наследство, то полагаю, что я стал наследником; правда, если бы я был свободен в своем выборе, я бы не пожелал принять, однако, хотя и вынужденный, но я все же принял».

Считалось, что сторона, заключившая соглашение под воздействием угрозы, хотела этого в большей степени, чем реализации самой угрозы. Таким образом, хотя воля и была вынужденной, но тем не менее она является волей.

Понятие угрозы изменилось с развитием деловой жизни. Соглашение, заключенное под влиянием угрозы, было действительным, но соответствующей стороне предоставлялось средство защиты: кредитору — exceptio metus; должнику — actio metus causa, удовлетворение которого означало недействительность соглашения и восстановление сторон в первоначальное положение.

2. Относительно предмета соглашенияв романистике сущест­вует два различных мнения:

n предметом его является содержа­ние обязательства (дать, сделать, предоставить);

n предмет соглашения — тот объект, на который распространяется обязательство (вещи, деньги, работы, услуги).

По-видимому, в зависимости от характера соглашения предметом его может быть и действие, и вещь (как материальный объект внешнего мира). Интерес для кредитора может представлять и действие, и вещь, или то и другое, вместе взятые.

Предмет соглашения может быть обозначен индивидуально или же он определяется родовыми признаками. Это различие приобретает практическое значение при исполнении обязательства. В случае гибели вещи (предмета соглашения) становится невозможным исполнение в натуре, ибо исключается замена погибшей вещи. При гибели родовой вещи без вины должника обязательство не прекращается, так как сохраняется возможность замены вещи (например, мешок пшеницы).

Недействительно (с момента заключения) соглашение, про­тиворечащее нормам права (например, устанавливающие про­центы на проценты), а также соглашения, заслуживающие этического порицания (исполнить роль сводни).

Действие, составляющее предмет соглашения, должно быть возможным. По характеру невозможность действ можем быть юридической (соглашение о продаже вещей, изъятых из оборота) или физической (обязательство вычерпать воду из моря). Знавший при заключении соглашения о невозможности исполнения возмещал убытки, понесенные кредитором.

Предмет соглашения должен представлять интерес для кре­дитора: «Каждый должен приобретать то, что представляет для него интерес. »[117][17]. В ином случае соглашение не имело юридической силы.

Действие соглашения распространялось только на сто­роны. Соглашений в пользу третьих лиц римское право не допускало. Это правило было видоизменено в том отношении, что договор мог быть признан действительным, если кредитор имел хотя бы косвенный интерес. Кроме того, были несколько договоров, по которым лицо имело производный иск (actio utilis), например, при дарении с условием, что одаряемый впоследствии передаст вещь третьему, последний имел иск к лицу, получившему дар. При Юстиниане были допущены договоры в пользу на­следников.

Ранее рассматривались мотивы договора (соглашения), представляющие собой всевозможные соображения, побу­ждающие к соответствующему решению. Таких соображений может быть несколько и, как правило, они неизвестны другой стороне.

К примеру, лицо желает приобрести вещь для сына либо имеет цель пользоваться ею сам, либо намерен хранить ее некоторое время, а затем продать. Эти соображения, не согласованные между сторонами в мо­мент заключения договора, не влияют на его юридическую силу.

3. В отличие от мотивов соображение, известное обеим сто­ронам и образующее содержание соглашения, называется ос­нованием (causa) договора.

Causa — это ближайшаяцель, материальное основание, которое привело к заключению до­говора. Если вы, являясь обязанной стороной, вступаете в до­говор займа, то ваша ближайшая цель получить от заимо­давца известную сумму. Это и есть основание(causa).

Каждое основание имеет свои специфические черты, оно воплощается в соответствующем договоре и придает ему определенные типические признаки, отличающие его от других типов до­говоров. Договоры (соглашения), в содержании которых ясно обозначена кауза, называются каузальными.Недостижение каузы в каузальном договоре приводит к его недействитель­ности.

Наряду с каузальными существуют договоры, из которых не видно, какая кауза лежит в их основании. Такие договоры как бы абстрагированы от своей каузы (которая, разумеется, имеется в виду, ибо не бывает договоров без какой-либо цели), поэтому (по современной терми­нологии) называются абстрактными.

Древнейшим видом абстрактного договора была стипуляция («Обязуешься уплатить сто?» — «Обязуюсь»). Как видно, стипуляция не содержала в себе указания, по какому основанию Должник обязался уплатить: займу, купле-продаже или по иным основаниям.

Другой пример абстрактного до­говора — цессия (уступка права требования). Юридические последствия в абстрактных договорах наступают независимо от осуществления каузы.

Как отмечалось, существенные части соглашения (до­говора) имеют непосредственную связь с его действительнос­тью. Наряду с ними, по желанию сторон, в договор включают­ся части (элементы), не влияющие на его действительность. Такие элементы, конкретизирующие различные обстоятельст­ва исполнения обязательства, вытекающего из договора, называются случайными. К ним относятся: место, условие, срок.

Местоисполнения обязательства приобретает актуальное значение с пространственным расширением торговых операций. Нередкими становятся договоры, заключенные в одном месте, но подлежащие исполнению в другом. Между тем цены на товары различны в отдельных общинах и областях, в особенности на вино, масло, зерно. Различными были и процентные ставки на кредиты.

В соглашениях, в которых не было обусловлено место исполнения, таковым считалось место возможного предъявле­ния иска по данному обязательству. В соответствии с общим правилом подсудность споров из договоров определялась мес­тожительством должника. Кроме того, независимо от этого правила, иск мог быть предъявлен в Риме согласно принципу «Рим — наше общее отечество». В последнем слу­чае, если в договоре было обозначено место исполнения, истец под страхом невыгодных последствий — отказа в иске ввиду излишнего требования — обязан был оговорить это. При альтернативном обозначении места исполнения (в Эфесе или Капуе) его выбирал должник, а при неисполнении — место суда — кредитор.

Оценка спорной вещи выражалась в деньгах и производилась в соответствии с соглашением сторон, а в случае его отсутствия — по месту предъявления иска. Несоблюдение этого правила грозило истцу отказом в иске в связи с превышением оценки вещи.

Введение в соглашение условияимеет целью прекращение действия договора (отменительное условие) либо вступление его в действие (отлагательное условие). Условным является договор, действие которого зависит от будущего неизвестного события (о котором неизвестно, наступит оно или не насту­пит): «Если Тиций сделается консулом, обязуешься ли дать пять золотых?».

В Дигестах дается пример (куплена лошадь с правом про­верки до определенного срока), который излагается в двух вариантах: «Если в течение трех дней не понравится, пусть считается некупленной», — отменительное условие; «если по­нравится, то останется за тобой» — отлагательное условие. Договор считался действительным с самого начала как при осуществлении отлагательного условия, так и при неосуществлении отменительного.

До наступления отлага­тельного условия существовала неопределенность, при кото­рой договор имел некоторое (ограниченное) значение, в част­ности, правомочие могло перейти к наследнику. Условие не должно противоречить праву, а также нравственности. Павел приводит пример с договором обручения, обусловленного не­устойкой, и делает вывод: «Показалось недобропорядочным связывать брак узами неустойки»[118][18]. Условие долж­но быть возможным. Классический пример невозможного ус­ловия — «Если ты коснешься пальцем неба»[119][19].

Срок(dies) — заранее установленный момент времени, с наступлением которого договор вступает в силу или прекра­щает свое действие. Первый случай называется начальнымсроком, последний — конечным.В отличие от условия, при включении в соглашение срока событие, от которого зависит действие, непременно произойдет, хотя может быть и неиз­вестно, когда это событие свершится.

Срок может быть календарным днем, например, возвра­тить долг в иды октября (15 числа). Возможен срок неопределенный, когда неизвестен момент его наступления, напри­мер, обозначение события первыми заморозками.

Различают срок отменительный,наступление которого прекращает действие договора (например, в договоре найма), и срок отлагательный,с наступлением которого договор начинает действовать (например, договор продажи дома с условием, что покупатель вселится в него с на­ступлением весны). Как при отменительном сроке, так и при отлагательном, обязательство из договора существует с момента его заключения, но в последнем случае исполнение его откладывается на известный период. Таким образом, правовое действие отлагательного срока начинается с мо­мента его наступления, но не с момента заключения договора. Данное правило имеет практическое значение в том отношении, что с наступлением отлагательного срока кредитор не вправе требовать плоды, принесенные вещью с момента заключения договора (если она плодоприносящая).

Договор, не обремененный случайными элементами (указа­нием места исполнения, условия или срока), называется «чис­тым договором».

Еще по теме:

  • Имущественный вычет 2000000 рублей Кто имеет право на вычет? Так как Вы уже получали имущественный налоговый вычет, повторное предоставление имущественного налогового вычета на покупку жилья не допускается. По жилью, […]
  • Состав правонарушения шпаргалка по тгп Состав правонарушения шпаргалка по тгп 54. СОСТАВ ПРАВОНАРУШЕНИЯ Состав правонарушения является фактическим основанием юридической ответственности. Это сложный юридический факт, с которым […]
  • Посмотреть расчетный лист 1с 1С: Предприятие. Расчетный лист Расчетные листы, в которых указываются виды выплат, количество проработанного времени, суммы, начисленные за работу, суммы удержаний из заработной платы по […]
  • Характеристика сторон договора хранения Договор хранения: понятие, виды и правовое регулирование По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить […]
  • Отзыв на исковое заявления о разделе имущества супругов Возражение на исковое заявление о разделе совместно нажитого имущества Задайте вопрос юристу бесплатно! Кратко опишите в форме вашу проблему, юрист БЕСПЛАТНО подготовит ответ и […]
  • Раздел имущества ремонт квартиры Валентина Владимировна РУБАН Прием по предварительной записи! Офис: ул. Народного Ополчения, д.43, корп.2, две минуты пешком от метро Октябрьское поле Ремонт в контексте проблемы раздела […]